寄送樣品應(yīng)當(dāng)被認(rèn)定為“許諾銷售”行為

2012-08-20

文/北京市集佳律師事務(wù)所 李洪江 劉曉菲 

  【摘要】

  2000年修改的《專利法》中增加了“許諾銷售”一詞,雖然已經(jīng)有十多年的司法實踐,但是一些沒有在法律條文中明確規(guī)定的行為是否能被認(rèn)定為許諾銷售還有待商榷,如寄送產(chǎn)品樣品的行為。筆者從許諾銷售的來源及特征出發(fā),結(jié)合已被法院裁定的案例,指出寄送樣品行為是一種明確的銷售意愿的表示,應(yīng)當(dāng)被認(rèn)定為許諾銷售行為。

  

  【關(guān)鍵詞】 許諾銷售 寄送樣品 專利侵權(quán)

  為了保持與TRIPs第28條的規(guī)定相一致,也為了能充分保護(hù)專利權(quán)人的利益,2000年修改的《專利法》對第11條第1款進(jìn)行了修改,增加了任何單位或者個人未經(jīng)專利權(quán)人許可不得許諾銷售其專利產(chǎn)品以及依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品的規(guī)定。這一變化標(biāo)志著我國《專利法》對專利權(quán)人的保護(hù)又上了一個新的臺階。然而,對于“許諾銷售”的涵義,新修改的專利法中沒有給出明確定義,但在2001年6月19日頒布的最高院《關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》的司法解釋第24條做出如下限定:許諾銷售是指以做廣告、在商店櫥窗中陳列或者展銷會上展出等方式做出銷售專利產(chǎn)品的意思表示。

  除了司法解釋明確表示的這三種方式為許諾銷售,寄送產(chǎn)品樣品的行為可以被認(rèn)定為許諾銷售嗎?由于國內(nèi)外學(xué)者迄今為止沒有對這個問題有明確的答案,筆者擬對這一問題略抒淺見。

  一、“許諾銷售”的由來及特征

  “許諾銷售”一詞來源于TRIPs第28條所述的“offering for sale”,其中“offer”一詞的日常含義為“提供”,合同法的含義為“要約”。世界各國對“許諾銷售”的表達(dá)方式不完全相同,適用范圍和具體要求也有所差異,但是立法目的在于使專利權(quán)人能夠及時制止早期商業(yè)交易階段的侵權(quán)行為,保護(hù)專利權(quán)人的權(quán)利。根據(jù)這一立法目的,我國立法機(jī)關(guān)在定義“offering for sale”時,既沒有定義為《合同法》第十四條“希望和他人訂立合同的意思表示”的要約(該意思表示應(yīng)當(dāng)符合下列規(guī)定:內(nèi)容具體確定;表明要經(jīng)受要約人承諾,要約人即受該意思表示約束);也沒有定義為《合同法》第十五條“希望他人向自己發(fā)出要約的意思表示”的要約邀請(要約邀請包括寄送的價目表、拍賣公告、招標(biāo)公告、招股說明書、商業(yè)廣告等行為)。而是另辟蹊徑,采用“許諾銷售”這個詞。 

  2003年中國知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)布的《關(guān)于處理專利侵權(quán)糾紛案件有關(guān)問題解決方案草稿》第63條對專利法第11條所稱的許諾銷售做出解釋——許諾銷售是指要約、要約邀請,還包括其他宣傳性展示等方式作出的愿意或者將要在專利有效期內(nèi)銷售專利產(chǎn)品的明確意思表示。

  根據(jù)“許諾銷售”的含義以及立法目的,我國學(xué)者們對“許諾銷售”的特征各自持有不同的觀點,本文總結(jié)如下:

  1、“許諾銷售”必須明確表示銷售專利產(chǎn)品及依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品的愿望,即以生產(chǎn)經(jīng)營為目的。非生產(chǎn)經(jīng)營目的,如技術(shù)交流等不能認(rèn)定為許諾銷售。

  2、“許諾銷售”的對象可以是個人也可以是公眾,形式可以是口頭形式,也可以是書面形式??梢酝ㄟ^展示或者演示的方式,也可以采用電話、電傳廣告或其他途徑。例如將專利產(chǎn)品陳列在商店中、列入拍賣清單或者為其做推銷廣告等行為。【1】對于其他途徑或行為,法官應(yīng)有一定的自由裁量權(quán)來認(rèn)定【2】。

  3、“許諾銷售”的行為發(fā)生在實際銷售之前,行為目的是為了實際銷售。如果行為人確實進(jìn)行了演示、展覽專利產(chǎn)品或?qū)@椒ǖ男袨?,但目的不是銷售,而是為了詆毀有關(guān)專利技術(shù)等其他目的,則構(gòu)成不正當(dāng)競爭行為,不屬于許諾銷售。實際銷售的目的可以是直接地表示愿意銷售,如寄送價目表、拍賣公告、招標(biāo)公告等;也可以使間接地表示將要銷售,如展覽、公開演示等?!?】

  4、許諾銷售行為可以是單一的,也可以是與其他侵權(quán)行為相復(fù)合。比如未經(jīng)許可制造專利產(chǎn)品的侵權(quán)人做出許諾銷售的表示,就既構(gòu)成未經(jīng)許可制造專利產(chǎn)品的侵權(quán)行為,又構(gòu)成許諾銷售的侵權(quán)行為?!?】

  二、寄送產(chǎn)品樣品的行為應(yīng)當(dāng)被認(rèn)定為許諾銷售

  根據(jù)2008年修改后的《專利法》第63條規(guī)定,任何單位或者個人未經(jīng)專利權(quán)人許可,都不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口其專利產(chǎn)品。

  雖然在理論上國內(nèi)外還沒有學(xué)者提出給客戶和代理商寄送侵權(quán)產(chǎn)品樣本是否為許諾銷售的權(quán)威觀點,但是在實務(wù)中已經(jīng)有一些被法院判定給客戶和代理商寄送侵權(quán)產(chǎn)品樣本是許諾銷售行為的案例。

  例如2003年龍年電子有限公司訴廣東科龍冰箱有限公司專利侵權(quán)糾紛案中,龍年公司獲得名為“溫度均勻的半導(dǎo)體制冷冷藏裝置”實用新型專利授權(quán),科龍公司向龍年公司購買了3臺該實用新型專利產(chǎn)品,龍年公司又免費贈送一臺。后來龍年公司發(fā)現(xiàn)科龍公司在其產(chǎn)品宣傳冊上印制科龍公司向龍年公司購買的該專利產(chǎn)品,并將少量樣品寄送給客戶,廣東省高級人民法院認(rèn)為科龍公司將龍年公司生產(chǎn)的少量樣品寄送給客戶的行為為樣品的宣傳性展示,是一種希望他人向其訂立產(chǎn)品的意思表示,應(yīng)認(rèn)定為許諾銷售?!?】

  再例如在2002年江蘇宏寶五金股份有限公司訴張家港市新達(dá)五金工具制造有限公司專利侵權(quán)糾紛案中,原告取得“多功能木工鑿”的外觀設(shè)計專利授權(quán),被告未經(jīng)原告許可,寄送給原告委托代理人樣品“木工鑿”1只。經(jīng)與原告外觀設(shè)計專利的“多功能木工鑿”對比,樣品只是在該專利產(chǎn)品的基礎(chǔ)上多加了手柄的木工鑿,如將手柄卸下則“與原告外觀設(shè)計專利產(chǎn)品外型相同、其中齒的形狀近似”。所以法官認(rèn)為兩者為相同產(chǎn)品,判定本案被告寄送樣品行為屬于許諾銷售行為?!?】

  從以上兩個案例中,我們可以看出法院之所以認(rèn)定寄送樣品為許諾銷售,其首要前提和寄送價目表、打廣告、參加展覽會等行為的前提一樣,首先要求被控侵權(quán)產(chǎn)品已經(jīng)落入了涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍。由于寄送的樣品為實物,所以只要將獲得的樣品實物作為證據(jù)提交法院,便有了將被控侵權(quán)產(chǎn)品與涉案專利權(quán)利要求進(jìn)行比對的可能性。

  由上述這兩個案例還可以看出,認(rèn)定寄送樣品為許諾銷售的根本原因在于寄送產(chǎn)品是一種明確的愿意銷售的表示,而這一原因也正是許諾銷售最重要的特征。在商業(yè)中,贈送免費的樣品往往是企業(yè)進(jìn)行市場營銷經(jīng)常使用的策略,由于空間和時間的局限,企業(yè)會選擇寄送的方式將樣品送給客戶或代理商。比起僅僅寄送產(chǎn)品宣傳冊等行為,寄送產(chǎn)品樣品能夠使客戶或代理商更加直觀地了解產(chǎn)品的品質(zhì)、外觀、尺寸等產(chǎn)品信息,從而激起客戶或代理商購買產(chǎn)品的欲望。所以一般情況下,寄送產(chǎn)品是企業(yè)明確表示銷售該產(chǎn)品的愿望,是以生產(chǎn)經(jīng)營為目的的。

  在現(xiàn)實中,寄送樣品除了簡單表示希望銷售產(chǎn)品的意愿,還有一種特殊的行為——憑樣品買賣的行為。憑樣品買賣多用于訂貨交易,是用樣品表示貨物品質(zhì)的方法,即以買賣雙方約定的樣品作為交貨品質(zhì)依據(jù)的買賣。憑樣品買賣的貨物必須具備兩個條件:1、用文字不易描述貨物的品質(zhì)規(guī)格;2、賣方能夠保證做到未來交貨的貨物質(zhì)量與樣品一致或基本一致。憑樣品買賣通常是由賣方提供樣品,稱為憑賣方樣品買賣;但有時也可以由買方提供樣品,稱為憑買方樣品買賣。買賣雙方約定的樣品稱為標(biāo)準(zhǔn)樣品。賣方須承擔(dān)交貨時貨物的品質(zhì)與標(biāo)準(zhǔn)樣品一致或基本一致的責(zé)任。同時,該樣品應(yīng)視為買賣合同中不可分割的部分。[6]可見在憑樣品買賣中,銷售的目的已經(jīng)彰顯無遺。

  那么在這種情況下,寄送樣品應(yīng)當(dāng)被認(rèn)定為銷售還是許諾銷售呢?《中國專利法詳解》中尹新天先生認(rèn)為“銷售”行為是買賣當(dāng)事人之間進(jìn)行的一種交易行為,即出賣人將標(biāo)的物所有權(quán)轉(zhuǎn)移給予買受人,而買受人將相應(yīng)價款支付給出賣人。關(guān)于銷售行為應(yīng)該從買賣合同訂立之日算起,還是從買賣標(biāo)的物所有權(quán)的實際轉(zhuǎn)移之日算起,學(xué)者們各自持不同的看法。但是筆者認(rèn)為不管是哪種看法,只要寄送樣品發(fā)生在簽訂合同之前,都應(yīng)當(dāng)被認(rèn)定為許諾銷售。因為雖然寄送樣品是憑樣品買賣合同中的一個關(guān)鍵環(huán)節(jié),但是它只是起參照作用,并不屬于標(biāo)的物,所以它的轉(zhuǎn)移不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為銷售行為。如果寄送樣品發(fā)生在簽訂合同之后,銷售行為已經(jīng)構(gòu)成,不滿足許諾銷售應(yīng)當(dāng)發(fā)生在銷售之前的特征,所以這種情況下寄送樣品不能認(rèn)定為許諾銷售。

  綜上所述,由于寄送樣品是一種明確表示愿意銷售的行為,其前提是寄送侵權(quán)產(chǎn)品,目的是為了生產(chǎn)經(jīng)營,一般都發(fā)生在銷售之前,這些要點都符合許諾銷售的特征,所以寄送樣品應(yīng)當(dāng)被認(rèn)定為許諾銷售。

  三、實務(wù)中的寄送樣品問題

  《民事訴訟法》第64條規(guī)定:當(dāng)事人對自己提出的主張,有責(zé)任提供證據(jù)。在實務(wù)中,由于取證難的問題,專利權(quán)人往往通過假扮成客戶,以向被告訂購產(chǎn)品為名,要求被告先寄送樣品來取證。從證據(jù)學(xué)角度,這種行為叫“陷阱取證”。我國最高人民法院對民事訴訟非法證據(jù)設(shè)定了兩個判斷標(biāo)準(zhǔn),一是看取證行為本身是否侵害了他人合法權(quán)益;二是看取證行為本身是否違反了法律禁止性規(guī)定。誘使被告寄送樣品這種“陷阱取證”行為并沒有侵害被告的合法權(quán)益,更沒有違反法律禁止性行為,所以不屬于非法取證。

  但是,僅憑寄送的樣品是否能證明涉嫌侵權(quán)人進(jìn)行許諾銷售呢?顯然這種證據(jù)的證明力還不夠。除了樣品本身,認(rèn)定被告許諾銷售的侵權(quán)行為還應(yīng)當(dāng)有為使得被告寄送樣品而與被告進(jìn)行聯(lián)系的往來郵件或者通話錄音、收到樣品的快遞收貨單、隨樣品一起寄送的產(chǎn)品宣傳冊、價目表、公司簡介、公司業(yè)績等資料或者其它證據(jù)來進(jìn)行佐證,對此法官應(yīng)有自由裁量權(quán)。

  此外,憑寄送的侵權(quán)樣品是否能推定被告生產(chǎn)制造侵權(quán)樣品呢?根據(jù)國家技術(shù)監(jiān)督局于1997年頒布并實施的《產(chǎn)品標(biāo)識標(biāo)注規(guī)定》第4條“產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)具有標(biāo)識。裸裝食品和其他根據(jù)產(chǎn)品特點難以附加標(biāo)識的裸裝產(chǎn)品,可以不附加產(chǎn)品標(biāo)識”和第9條“產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)當(dāng)有生產(chǎn)者的名稱和地址”,如果產(chǎn)品上標(biāo)注了被告企業(yè)的名稱、地址等,則可以認(rèn)定樣品系被告制造生產(chǎn),從而認(rèn)定被告制造侵權(quán)產(chǎn)品。

  參考文獻(xiàn):

  [1] 王利明、楊立新,侵權(quán)行為法[M],法律出版社,1996;

  [2] 趙曉艾,論專利權(quán)人的許諾銷售[D],對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué),2005

  [3] 衣慶云,淺析“許諾銷售”[J],知識產(chǎn)權(quán),2001,11(1),36-37

  [4] http://wq.zfwlxt.com/ArticleShow.aspx?classID=10&boardID=1112&id=7763

  [5] 姚兵兵,寄送樣品行為不構(gòu)成專利侵權(quán)[N],中國知識產(chǎn)權(quán)報

  [6] 黃海東,海商法大辭典[M],人民交通出版社,1998

 

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